企业如何经营知识产权赚钱
一、商标
1、原创知名商标带来滚滚利润
我们生活在一个一夜成名和追逐品牌的时代,任何实体经济的行业成功都离不开品牌的塑造,因此创造并培养知名商标,借此获得商业成功是非常重要的生财之道。
可口可乐的一夜重建与圣诞老人的变装:
我们都知道可口可乐总裁曾经骄傲的说即使全世界的可口可乐工厂在一夜间被烧毁,凭借可口可乐这个商标也可以在第二天让所有工厂得到重建。

但是你可能不知道的是,圣诞老人初的衣服是绿色的,表达了是大自然无线恩赐的化身。而可口可乐公司凭借成功商业策划,让圣诞老人换上了与自身品牌(红白)相匹配的红色圣诞装。可见商标品牌的威力是多么巨大!
原创商标小提示
A:选择与你的品牌定位相符的商标标识,或权威(狮子、野马),或犀利(螺旋桨),美国专利下载,或温馨(玫瑰、雏菊)
B:商标起源于部落图腾或者宗教的崇拜,因此设计商标的时候先锁定你的潜在部落或者教徒群体是非常重要的,要知道信仰是无需理由、更无需成本的
C:知名商标的成功规律往往难以捉摸,但是保持神秘感或者有一个动人的传说都是极好的
D:后需要的就是运气啦!
2.注册稀缺商标,等待溢价获利
商标作为无形资产,既然是资产那么实现其价值的途径就不止有使用,还可以视为商品进行买卖。商标里包含的创意和设计充满商业价值,以中文商标为例,受限于汉字资源的有限性和优质商标的稀缺性,加之中小企业数量的增长,使得商标转让的需求日益增加。目前市场上涌现出大批的商标经纪人,也催生了很多商标交易平台,这些中介平台在盘活大量闲置商标资源的同时,也带动了商标交易的繁荣。企业从商标经纪人手中直接购买商标可以省去创意、设计以及注册成本,同时还能够避免注册风险导致的机会成本的缺失。随着互联网购物平台加大对假冒仿制品牌的打击力度,商标转让的市场还将不断扩大。
除了中小企业有需求外,如果能够想到“滴滴打车”,“微信”,“ipad”等词汇进行商标注册,将来被哪家大公司看上收买,那商标的溢价真是难以估计。
3.维权赚钱,一举两得
提高知识产权领域的侵权赔偿额度,加大侵权成本的呼声近年来越加高涨。2013年新修改的商标法将法定商标侵权额上限提高至300万。可不要以为300万就是侵权赔偿的上限,这个法定赔偿额仅仅是在被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定时才会应用。如果能够证明上述三项中的任何一项,美国专利,那么侵权赔偿额可是上不封顶的。近广东鞋企状告NEW BALANCE侵犯其商标权,美国专利侵权,一审获赔9800万,这样一笔收入可谓一本万万利了。
除了提高赔偿额度,2013年新《商标法》对侵权赔偿和权利人举证都做出了积极的调整,引入惩罚性赔偿制度,对恶意侵权者处以1-3倍的赔偿。在举证方面:人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。总体而言,维权的成本在下降,而维权收益在提高。
4.玩转资本,质押融资
知识产权质押是指权利人以合法拥有的专利权、注册商标专用权、著作权等知识产权中的财产权为质押标的物出质,经评估作价后向银行等融资机构获取资金,并按期偿还本息的一种融资行为。虽然现阶段由于区域差异、银行因素、价值评估等因素的影响,我国尚未达到无形资产抵押的普遍程度,但相关法律法规如公司法、担保法及各地方陆续出台的保护政策,均对商标权质押融资表明了支持的态度,所以法律层面上已不存在任何障碍。
5.许可跨界,遍地生金 通过许可使用商标,进行加盟连锁经营,这已经不是商标赚钱的秘密。不过近年来企业越来越认识到知名商标的珍贵,在产品或者服务质量上的稍有不慎将导致商标声誉受损,同时过度泛滥的许可也会淡化商标本身的价值,因此大部分企业都会谨慎对待自身品牌商标的使用。不过除了许可,知名商标还可以为企业带来跨界拓展业务的赚钱之道,随着互联网领域的兴旺发展,跨界合作和发展已经不是什么难事。小米科技公司以手机起家,现在他们除了生产手环、充电宝、插线板等手机周边设备,也在跨界做汽车、电池以及家庭装修。京东商城近也开始涉足饮食业开起了奶茶店。这些跨界业务的迅猛崛起都离不开小米、京东这些创始商标的知名度。
美国发明专利申请,你不得不知道的十个诀窍
专利是创新的风向标,随着越来越多的企业走出国门,如何保护自己的知识产权,在国外申请专利,从而由“中国制造”到“中国智造”成为很多企业面临的问题。 让我们一同学习美国申请专利不得不知道的十个诀窍。
1,美国专利授权,发明人、申请人(与发明人不是同一人时)、代理人以及其他涉及专利申请准备以及审查的人员与美国专利商标局(PTO)打交道时负有主动说明义务。这尤其体现在申请人签署的书面陈述中。该说明义务主要包括,告知PTO任何的现有技术或者其他申请人已经知晓并在专利审查过程中对审查员来说比较重要的事实。(例如,与提交给审查员的申请文件或意见陈述中的认定向左的测试数据)。
2,专利申请必须包含一份说明书和至少一个详细的实施例,以使得所属领域技术人员能够根据说明书记载的内容制造或者使用该发明,而无需进行大量的试验(当然,一些例行的试验是可以接受的)。当要求保护的是一种新物质时,揭示其使用方式显得非常重要。法院有时可能不恰当地限制一个优选实施例的保护范围,为避免这种风险,在申请中提到制作和使用本发明的替代方法对申请人会有所帮助。还有一种行之有效的方式,即将本发明和典型实施例的信息都包含在内,这样当专利局在审查过程中找到了申请人在提交申请时尚未发现的现有技术并且申请人必须通过进一步限定权利要求来规避该现有技术时,上述说明书中的实施例将是新权利要求的修改基础。

3,许多客体在美国可以被授予专利权,但在其他一些国家可能就不行,例如植物、动物、医学方法。与其他大多数国家不同的是,美国先前在考量发明是否具有可专利性时并未特别要求必须为技术方案。然而从近法院判例中可看出,现已慢慢开始强调与自然物质以及抽象思想相比,自然产品与自然定律并没有特别之处,因此也是得不到专利法保护的。这使得遗传物质、宽泛构思的商业方法以及疾病的诊断方法此类发明较难得到专利法的保护,除非它们涉及使用一种特定的技术。近一步说,当申请保护的是一种新物质时,除非该新物质的用途是显而易见的,否则至少需要在说明书中揭示一种可靠的、详细的、实质性的用途。
4,为获得授权,发明一定要具有新颖性,实用性和非显而易见性。这就意味着,在向专利局申请前,该发明没有在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知(对于要求优先权的专利申请,则指在优先权日之前)。但需要注意,美国新颖性宽限期长达一年,在申请日前一年内由发明人自己所做的公开不构成现有技术。填写正确的发明人非常重要。书面声明文件中的签名能够清楚的指明谁是发明人,如果存在多个发明人的,则属于共同发明人。强调一点,作为发明人需要在发明过程中作出实质性贡献。仅仅对发明的好坏提供一般性的意见或者根据其他发明启示作出的建议,并不视为实质性贡献。
5,如果有两个或者两个以上的人作出了实质性创造性的贡献,他们应该作为共同发明人被署名在申请文件中。如果共同发明人之间没有任何约定,其共同享有专利的所有权,并且共有人可以单独实施或者许可他人实施该专利,而无需经过共有人同意。
6,专利被授权前,美国专利商标局将会对权利要求进行新颖性、实用性及非显而易见性的审查。但是PTO的确权并不是永远可靠的。有时专利权授予后还存在被无效的风险。这种情况通常发生在专利权人实施其专利权时,第三人请求专利局对专利权进行再审时(此时专利局将根据要求复审人提供的现有技术抗辩重新审查其是否符合授权条件)。第三人也可以请求专利审判和上诉委员会对该专利进行再审并提交誓言证据,在终决定作出前,作出宣誓的相关人需要通过询问审核,并进行双方听证。
7,只要按规定缴纳费用,发明专利权的期限为二十年,自申请日起计算。
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